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Diferencia entre acto jurídico y lícito

El derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, dividiéndose en derecho público y privado, cada uno con sus ramas específicas. Las fuentes del derecho incluyen la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, cada una con diferentes características y funciones. Los derechos subjetivos se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales, y se rigen por principios como la buena fe y la no abusividad en su ejercicio.

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Diferencia entre acto jurídico y lícito

El derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, dividiéndose en derecho público y privado, cada uno con sus ramas específicas. Las fuentes del derecho incluyen la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, cada una con diferentes características y funciones. Los derechos subjetivos se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales, y se rigen por principios como la buena fe y la no abusividad en su ejercicio.

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DERECHO: Conjunto de normas de carácter obligatorio que regulan la vida de las personas en

sociedad.

El derecho civil se ocupa, del sujeto del derecho, sea la persona natural o la jurídica, de la familia
y establece los deberes y derechos que nacen del parentesco; del objeto de los derechos, o sea,
de los bienes y las cosas; de los actos jurídicos, de los derechos patrimoniales y, en particular,
de la propiedad y de las sucesiones.

Caracteres

● Obligatoria: para todos los habitantes de la nación.


● Bilateral: Se puede exigir su cumplimiento.

El derecho positivo: Es el Ordenamiento Legal de un país en un tiempo determinado. Dentro del


derecho Objetivo encontramos el derecho positivo, que es el conjunto de normas vigentes, el
que nos rige actualmente. Por ej., la Constitución de 1853 con todas sus reformas, el actual
Código Civil y Comercial, el Penal, etc.

No son derecho positivo las normas derogadas, como, por ejemplo:

● El código de Vélez, no integra nuestro derecho positivo, por cuanto al ser derogado ya
no es derecho vigente.
● La prisión por deudas que establecía la ley n 50);
● Más acá en el tiempo, la ley de convertibilidad n 23.928 fue derogada en cuanto
establecía la paridad 1 a 1 con relación al dólar estadounidense, etc.

El derecho público sería un derecho de subordinación caracterizado por la desigualdad de los


dos términos de la relación jurídica: el Estado, por un lado, los individuos por otro. El derecho
privado sería un derecho de coordinación en el cual los sujetos están ubicados en un plano de
igualdad o el caso de particulares y el estado. En el primero, la justicia tomaría la forma de
justicia distributiva; en el segundo, de conmutativa.

La clave de la distinción debe hallarse en el interés: si lo que predomina en la norma jurídica es


el interés general, colectivo, social, es derecho público; por el contrario, si lo que priva es el
interés de los particulares, es derecho privado.

-Las ramas del derecho público: El derecho constitucional, El derecho administrativo, El derecho
penal, El derecho internacional público, El derecho Financiero Tributario, El derecho procesal, El
derecho ambiental.

-Las ramas del derecho privado: El derecho civil, El derecho internacional privado, El derecho
comercial, Derecho de la navegación, El derecho procesal, Derecho laboral, Derecho de minería,
Derecho rural.

FUENTES DEL DERECHO: son las normas o preceptos de derecho positivo del cual nacen
derechos y obligaciones para las personas.

Clasificación:

● Fuentes formales: Son la Ley, la Costumbre, Jurisprudencia y Doctrina.


● Fuentes no formales: En estas solo el Juez debe recurrir en caso de que las formales no
le den al Juez la solución al caso.

*COSTUMBRE: Es la observancia constante y uniforme de cierto comportamiento por los


miembros de una comunidad con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. De la
definición surgen dos elementos uno objetivo (material) y otro Subjetivo (psicológico):
1) En el elemento objetivo (material) es así:

● Uniformidad en el modo de realización del hecho


● Repetición constante y no interrumpida
● Generalidad de la Práctica
● Duración de la Práctica por un cierto tiempo
● Publicidad
2) En el elemento Subjetivo (psicológico): Reside en la convicción de que la observancia de
la práctica responde a una necesidad jurídica.

Clasificación de costumbre

● secundum legem o convalidada por la ley: es la costumbre reconocida por la ley como
fuente. Ej. Art. 1148.- Lugar de entrega de la cosa. El lugar de la entrega es el que se
convino, o el que determinen los usos o las particularidades de la venta. En su defecto,
la entrega debe hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse el
contrato.
● praeter legem: es la que se utiliza en lo que comúnmente se denomina lagunas del
derecho, vacíos legales o situaciones no regladas legalmente. Es decir, ante a la ausencia
de ley o inexistencia de ley se recurre a la costumbre. El ejemplo más común que
podemos citar es el del nombre de las personas, ya que en nuestro país antes que se
dictara la ley 18.248 (primera ley que reguló el nombre de las personas humana) todo
el régimen jurídico estaba sustentado en la costumbre de la región, que los jueces
reconocían fuerza obligatoria.
● contra legem: es la costumbre que va en contra de la ley y, como tal, carece de valor
jurídico. El desenvolvimiento de la sociedad tiene muchos matices y en algunas
oportunidades los tribunales – ante situaciones excepcionales – se encontraron
obligados a admitir ese tipo de costumbre.

*LEY/LEGISLACIÓN: Es la fuente fundamental del Derecho, es toda regla social obligatoria


emanada de autoridad competente. Criterios de clasificación:
● Ley en sentido material: toda regla social de conducta obligatoria, emanada de
autoridad competente.
● Ley en sentido formal: toda disposición sancionada por el poder legislativo de acuerdo
al mecanismo constitucional vigente.

-General: Es dictada con carácter general y no con relación a cierta persona en particular.

Por su ámbito de aplicación:

● Nacionales: Según sean dictadas por el Congreso Nacional (para regir en todo el país)
● Provinciales: Según sean dictadas por las legislaturas provinciales (para regir en el
territorio de una provincia).

Por su validez en relación con la voluntad de las personas:

● Las imperativas son las que prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntad de las
personas deben cumplirse aun cuando estipularen otra regulación. (todas son de
orden públicos).
● Supletorias o interpretativas: Son aquellas en que las partes de común acuerdo
pueden modificar o dejar sin efecto. Son frecuentes en materia contractual.

Por su estructura y la técnica de su aplicación:


● Rígidas: Su disposición es precisa y concreta. el juez tiene un campo de acción donde
no se puede mover libremente. Ej: en la escritura pública si no hay dos testigos es
nula.
● Flexibles o elásticas: se limitan a enunciar un concepto general, el juez tiene un campo
de acción dentro del cual se puede mover libremente (Libre interpretación).

Por la naturaleza de la sanción (de la pena que aplica la ley):


1°Leyes perfectas (perfectae): Son las que cuya sanción consiste en la nulidad del acto, por
ejemplo, son nulos los actos jurídicos otorgados por una persona incapaz o con capacidad
restringida.

2°Leyes más que perfectas (plus quam perfectae): Son las que contemplan no solamente la
sanción de nulidad del acto, sino también en una pena civil adicional. ejemplo: la falta de
testigos en una escritura pública causa su nulidad y da lugar a graves sanciones contra el
escribano. Los actos basados en mala fe, acarrean la indemnización de los daños y perjuicios.

3° Leyes menos que perfectas (minus quam perfectae): la sanción no consiste en la nulidad
del acto, sino en una pena menos importante.

4° Leyes imperfectas: Son aquellas que carecen de sanción. (consejo - recomendación ej: “no
fumar”).

Art. 5°. - Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el
día que ellas determinen.

Art. 8°. - Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su
cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

*DOCTRINA: Es la opinión de los juristas especializados en determinados temas o materias. Su


finalidad puede ser la de aportar una base teórica para la sistematización de reglas o la
interpretación de las normas y su aplicación. Es una fuente mediata del derecho cuyo valor
puede depender de la autoridad del jurista o del grado de adhesión de diversos juristas a la
misma forma de interpretación.

En el derecho romano, a partir de la época del emperador Augusto, se concedió a ciertos juristas
de gran prestigio el poder de evacuar consultas (derecho de respuesta), con fuerza obligatoria
no sólo para el caso concreto que se consultaba, sino también para lo sucesivo; en el fondo, era
una verdadera ley. Este poder se llamaba jus publice respondendi ex autoritatis principiis. Sin
embargo, si varios juristas munidos de esta facultad se expedían sobre un mismo punto en
sentido divergente, su opinión no era obligatoria.

*JURISPRUDENCIA: Son los fallos de los tribunales judiciales que sirven de precedentes a
futuros pronunciamientos.

Su valor como fuente

Siempre es la ley la que decide el caso y es en nombre de ella que los Jueces fallan. La
Jurisprudencia es una fuente riquísima de Derechos, los Abogados antes acuden a la
Jurisprudencia antes que al Código Civil. En Principio la Jurisprudencia no tiene fuerza obligatoria
para los jueces, aunque haya sido sentada de los tribunales de los cuales dependen
jerárquicamente. Los jueces pueden apartarse de ella e interpretar la Ley a su Ciencia y
Conciencia. Salvo que la misma haya sido sentada por Tribunales superiores, entonces si los
jueces ajustan sus decisiones a este.

Medios de unificar la Jurisprudencia (Casos de jurisprudencia):


La existencia de distintos tribunales dentro de una misma jurisdicción hace que la ley sea
interpretada de diversas maneras.

a) El recurso de casación: Este es el llamado método clásico el tribunal de casación sólo juzga
acerca del Derecho, es una cuestión de derecho, Se limita a cesar el fallo cuya doctrina se opone
a la del tribunal; el juicio vuelve entonces a otro tribunal de instancia para que éste, a su vez,
dicte la sentencia. Lo normal es que el segundo tribunal de instancia falle de conformidad con la
doctrina de la Corte de Casación.

b) El Recurso Extraordinario: interviene la corte suprema de justicia de la nación y tiene como


finalidad lograr la interpretación uniforme es asegurar el pleno imperio de la Constitución
nacional y las leyes nacionales y evitar que su interpretación, los tribunales de provincia alteren
o dejen sin efectos normas en cuyo cumplimiento fue un interés de orden nacional.
Indirectamente es un medio eficaz de unificación de la jurisprudencia sobre la Constitución y las
leyes nacionales asegura que ellas no podrán ser interpretadas por los tribunales de una
provincia de cierta forma y por otra de una manera distinta, la Corte Suprema segura que la
Constitución y las leyes nacionales tengan un mismo significado en todo el país.

c) Los tribunales plenarios: La doctrina legal o interpretación de la ley hecha por las Cámaras
Nacionales de Apelaciones reunidas en tribunal (el fallo plenario es el único obligatorio pero
para esa cámara) Plenario para unificar la jurisprudencia de las salas y evitar sentencias -
contradictorias, será de aplicación obligatoria para las salas de la misma Cámara y para los jueces
de primera instancia respecto de los cuales la Cámara que la pronuncie sea tribunal de alzada,
sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión.

La organización Judicial Argentina

La administración de Justicia está a cargo de los tribunales federales o nacionales y de los


tribunales nacionales A la Justicia Federal le compete todos los pleitos que estén en juego en las
leyes federales, entiende las causas en que son partes la Nación, los embajadores extranjeros,
las que susciten entre dos provincias o entre vecinos de una provincia y otra provincia o sus
vecinos.
En las provincias donde el número de causas no es muy numeroso estos juzgados o cámaras
abarcan todos los fueros, es decir las divisiones por materia, así en la Capital Federal la justicia
está dividida en los siguientes fueros: Civil, comercial, criminal y correccional, contencioso
administrativo y penal económico. La justicia ordinaria esta a su vez dividida en los siguientes
fueros: Civil, Comercial, Criminal, Correccional y de Trabajo.

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DERECHOS SUBJETIVOS: Es la facultad de exigir de otro una determinada conducta. Se habla así
del derecho a cobrar una deuda, del derecho de propiedad, de responsabilidad parental, del
derecho a la vida, al honor, etc.

--Derechos patrimoniales: son los que tienen contenido económico y que a su vez se subdividen
en reales, personales e intelectuales. Estos son generalmente transmisibles: pueden enajenarse,
venderse, donarse, etc. Por excepción, algunos de ellos deben considerarse inherentes a la
persona: así, por ejemplo, el derecho a recibir alimentos es intransmisible. Por el contrario, las
potestades familiares y los derechos personalísimos son intransmisibles; no se puede negociar
con ellos ni cederse a título oneroso o gratuito.

--Derechos extrapatrimoniales: Son los derechos que no pueden ser considerados parte del
patrimonio. No son un bien jurídico, ni siquiera la posibilidad de ser uno; en otras palabras, no
tienen valor económico; no son susceptibles de ser valorados en dinero. Son la contrapartida de
los derechos patrimoniales.
Art. 1882: El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente
sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y
preferencia, y las demás previstas en este Código.

Art. 1887: Son derechos reales en este Código: a) el dominio; b) el condominio; c) la propiedad
horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g)
la superficie; h) el usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la servidumbre; l) la hipoteca; m) la
anticresis; n) la prenda.

Art. 9°. - Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.

Art. 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:

a) derechos individuales;

b) derechos de incidencia colectiva.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

Art. 15 Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los
bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código.

Art. 16 Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer
sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las
disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales
susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

Art. 17 Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no
tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo
pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo
dispongan las leyes especiales.

Art. 18 Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen
derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de
aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional

Art. 10 Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines
del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las
buenas costumbres.

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar
una indemnización.

Art. 11 Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9° y 10 se aplica cuando se


abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas
contempladas en leyes especiales.

-DERECHOS PERSONALISIMOS: son los que recaen sobre ciertos aspectos o manifestaciones de
la personalidad del hombre para proteger su libre desenvolvimiento: derecho al honor, a la
intimidad, a la libertad, a la integridad física, etc.

Estos derechos subjetivos no sólo tienen reconocimiento expreso en el Código Civil y Comercial;
el derecho supranacional de derechos humanos constitucionalizado (art. 75 inc. 22 CN)
establece las bases fundacionales del régimen de los derechos personalísimos, toda vez que la
dignidad personal como sus emanaciones (intimidad, imagen, identidad, honor y derechos sobre
el propio cuerpo) son reconocidos de manera explícita en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en otros instrumentos supranacionales.

Caracteres: Estos derechos son absolutos, extra patrimoniales, irrenunciables, relativamente


disponibles por las partes y por ende no transmisibles. Otro carácter es que la vulneración de
ellos da derecho a su titular a reclamar la prevención y reparación de los daños conforme lo
estipulado en los arts. 1708 a 1780 inclusive del Código Civil y Comercial.

Son absolutos porque se dan contra todos, erga omnes, ya que todos y cada uno de los
miembros que constituyen la comunidad jurídicamente organizada están obligados a respetar
la persona de los demás.

Decimos que son relativamente disponibles por las partes pues, de conformidad al art. 55 del
Código Civil y Comercial, se puede disponer de los derechos personalísimos bajo ciertas
condiciones: que medie consentimiento por el titular de los derechos, que éste no sea contrario
a la ley, la moral o las buenas costumbres.

Asimismo, prevé que el consentimiento no se presume, es decir que debe otorgarse en forma
clara, ya sea expresa, tácita, o incluso por vía de silencio, y “es de interpretación restrictiva, y
libremente revocable”

Según Gersi, el consentimiento es igual a consensuar, que resultaría igual a la confianza. Para
consentir deben intervenir apoyos. El consentimiento puede darlo alguien más en casos graves.

Art. 51: Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier


circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

Art. 52: Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o


familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada
en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos,
conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1.

Art. 53: Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de
cualquier modo, que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

a) que la persona participe en actos públicos;

b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones
suficientes para evitar un daño innecesario;

c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés
general.

En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado


por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un
mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva
es libre

Art. 1770: Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y
publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o
perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes
no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias.
Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o
periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.
Art. 54: Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la
realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que
correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad
adecuadas a las circunstancias.

Art. 55: Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los


derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres.
Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable.

Art. 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición
del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten
contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el
mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.

El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer


párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.

Art. 57.- Prácticas prohibidas. Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración
genética del embrión que se transmita a su descendencia.

Art. 58.- Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en seres humanos


mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas
diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, sólo
puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos:

a) describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación;

b) ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales


apropiadas;

c) contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la


investigación;

d) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;

e) estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con
los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y
para otras personas afectadas por el tema que se investiga;

f) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que
participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos
y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es
revocable;

g) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los


beneficios que se espera obtener de la investigación;

h) resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad


de su información personal;

i) asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a éstos y
que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados
con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea requerida;

j) asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los


tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.
Art. 59.- Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El
consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de
voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y
adecuada, respecto a:

a) su estado de salud;

b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

c) los beneficios esperados del procedimiento;

d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en


relación con el procedimiento propuesto;

f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los


alternativos especificados;

g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado


terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar
procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de
medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la
prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad


o padecimiento.

Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su
consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que
necesite.

Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su


consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario.
Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de
la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado
por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que
acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente
de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir
del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

Art. 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar
directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede
también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos
médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas
se tienen por no escritas.

Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.

Art. 61.- Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo
y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver
con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no
ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y
en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un
destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.

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Unidad 2
ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS: La persona, en tanto tal, posee ciertos atributos que son sus
cualidades esenciales. Éstas son inherentes y consideradas a priori de la persona, es decir que
comienzan con su existencia.

-PERSONA: Son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las
personas pueden ser de existencia visible y de existencia ideal (o jurídica). La persona natural es
el hombre.
-Estos atributos de la persona humana son: nombre, estado, domicilio, capacidad y patrimonio.
A toda persona individual le es inherente la capacidad, cualidad que la distingue como sujeto
potencial de derechos y deberes; el nombre que la individualiza, el estado que la sitúa en el
medio familiar en el que se desenvuelve, el domicilio que la sitúa jurídicamente en un lugar
determinado y los derechos de la persona para la satisfacción de sus necesidades económicas.

Características Generales: Los atributos participan de los siguientes caracteres:

-Son necesarios e inherentes a las personas: no se concibe que la persona física pueda carecer
de alguno de estos atributos por cuanto, la determinan en su individualidad.

-Son únicos: una misma persona no puede poseer más de un atributo de cada clase en un
momento determinado. Así, la persona humana no puede ser capaz e incapaz a la vez de adquirir
un derecho, no puede tener más estados civiles familiares del mismo orden, por ejemplo,
soltero-casado.

-Son indisponibles: no pueden ser transferidos, pues están fuera del comercio. Son inmutables:
sólo se modifican cuando se verifica el supuesto normativo que así lo prevé.

-Son imprescriptibles: por cuanto no se adquieren ni pierden por el transcurso del tiempo.

+NOMBRE: Es la designación individual y exclusiva que le corresponde a cada persona dentro


Unidad iii de la sociedad en la que vive, es el modo más antiguo de designación. En la antigua roma
utilizaban el nombre más el nombre gens y el sobrenombre. A la caída del imperio Romano los
pueblos Bárbaros continuaron con su costumbre primitiva de usar un solo nombre.
-Caracteres: Está fuera del comercio (inalienable e imprescriptible) y es Inmutable (en principio,
solo por justos motivos se puede modificar).

- ELEMENTOS DEL NOMBRE:

⮚ ELEMENTO INDIVIDUAL: Prenombre – Nombre de Pila


⮚ ELEMENTO FAMILIAR O COLECTIVO: Apellido –Cognomen –Nombre Patronímico

Prenombre: Adquirido por la inscripción en el acta de nacimiento, a pedido de quien ostenta el


derecho a la elección del nombre del recién nacido. (Art. 63 CCyC)

ELECCIÓN. Derecho de elegir el nombre de pila o pronombre:

o En primer lugar, los padres;


o Si no se ponen de acuerdo en la elección del nombre, la cuestión debe decidirse por
sorteo aplicando por analogía lo dispuesto con relación al apellido;
o En caso de que ambos padres faltasen o se encontraran impedidos (por ej., por
incapacidad o ausencia), puede ser elegido por los guardadores, el Ministerio
Público o el funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
o Cuando una persona hubiere usado un nombre de pila con anterioridad a su
inscripción en el Registro, se anotará con él, siempre que se ajuste a las limitaciones
que la misma ley establece.

LIMITACIONES
o no pueden inscribirse más de tres prenombres;
o apellidos como prenombres;
o primeros prenombres idénticos a primeros
o prenombres de hermanos vivos;
o prenombres extravagantes;

Art. 66.- Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de
apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando.

Art. 67.- Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la
preposición “de” o sin ella.

La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del
otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.

El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas
nupcias, ni constituya unión convivencial.

Art. 619.- Enumeración. Este Código reconoce tres tipos de adopción: a) plena; b) simple; c) de
integración.

Art. 623.- Prenombre del adoptado. El prenombre del adoptado debe ser respetado.
Excepcionalmente y por razones fundadas en las prohibiciones establecidas en las reglas para el
prenombre en general o en el uso de un prenombre con el cual el adoptado se siente identificado,
el juez puede disponer la modificación del prenombre en el sentido que se le peticione.

Apellido: Es designación común a todos los miembros de una misma familia, que vinculada al
pronombre determina la identificación e individualización de la persona. Al respecto, se
establecen las normas relativas al apellido a continuación:

1) HIJOS MATRIMONIALES
o Llevan el apellido de alguno de los cónyuges o ambos apellidos.
o No se establece preferencia alguna en cuanto al apellido materno o paterno, en caso de
no ponerse de acuerdo se debe hacer un sorteo en el Registro (la norma anterior
respecto a los matrimonios del mismo sexo establecía el orden alfabético para el caso
de no acuerdo)
o Todos los hijos del mismo matrimonio deberán llevar el apellido que se haya decidido
para el primero.
2) HIJOS ADOPTIVOS
o Adopción plena (adquiere los mismos derechos que un hijo biológico) Cuando se trate
de una adopción por parte de un matrimonio o conjunta ídem hijos matrimoniales. Si la
adopción fuese unipersonal el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante
Excepcionalmente y fundado en el derecho a la identidad del adoptado y a pedido de
éste se puede agregar o anteponer el apellido de origen del adoptado al apellido del
adoptante.
o En la adopción simple (vínculo sólo entre adoptante y adoptado, no crea parentesco con
la familia del adoptante y adoptado) El hijo llevará el apellido del adoptante, pero, a
diferencia del caso anterior, se podrá anteponer o agregar, ya sea a pedido del adoptado
o de los adoptantes, el apellido de origen.
3) HIJOS EXTRAMATRIMONIALES
o Hijo reconocido sólo por un progenitor: el hijo adquiere el apellido del padre o madre
que lo reconoció (art. 64).
o Hijo Reconocido por ambos padres simultáneamente: adquiere el apellido de alguno de
los progenitores (en caso de no haber acuerdo por sorteo)
o Reconocimiento no simultáneo: el hijo llevará el apellido del que lo reconoció primero.
Si la segunda filiación se determina después, los padres deben acordar el orden y a falta
de acuerdo el juez dispondrá el orden de los apellidos según el interés superior del niño.
4) MENOR DE EDAD SIN FILIACIÓN DETERMINADA
o Debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas
con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común (art. 65)
o Toda persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido, podrá
pedir la inscripción del que está usando (art. 66)
5) CÓNYUGES
o Casados: Cualquiera de ellos podrá utilizar el apellido del otro con o sin la preposición
"de".

Divorcio o disolución del vínculo:


o Por regla general la persona divorciada o cuyo matrimonio que haya sido declarado nulo
no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, que
el juez autorice conservarlo.
o En cuanto al viudo/a, el art. 67, último párrafo, le acuerda la posibilidad de seguir usando
el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión
convivencial.

Art. 626.- Apellido. El apellido del hijo por adopción plena se rige por las siguientes reglas:

a) si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el
adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea mantenido;

b) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de
los hijos matrimoniales;

c) excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte


interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante
o al de uno de ellos si la adopción es conjunta;

d) en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez
debe valorar especialmente su opinión.

Art. 69.- Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos
motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso,
entre otros, a:

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;


c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre
que se encuentre acreditada.

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por


razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de
desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad.

Art. 70.- Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más
abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe
publicarse en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse
oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse
información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es
oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

Art 71.- Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre:

a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba
toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la sentencia a
costa del demandado;

b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;

c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le
causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la
publicación de la sentencia.

Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus
descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.

+ESTADO: Es la posición jurídica que la persona ocupa en la sociedad. Es el conjunto de


cualidades que configuran la capacidad de una persona y sirven de base para la atribución de
derechos y deberes jurídicos.

Atributos del Estado

● Es intransmisible e inalienable: No se puede delegar a otro, no está en el comercio


jurídico, tampoco puede negociarse. Se encuentra vinculado a la persona.
● Es imprescriptible: El transcurso del tiempo no ejerce ninguna influencia sobre él.
● El Ministerio Público es parte en todo lo que se refiere al Estado de las personas.

Posesión DE ESTADO: Consiste en el disfrute de un determinado estado de familia, sin que la


persona tenga el título para ese estado.

La posesión de estado es la apariencia de ser titular o tener un estado civil determinado y


consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como en soportar los
deberes que de él deriven.

PRUEBA DE ESTADO: El Estado de una Persona se prueba con las Partidas, las partidas son los
asientos extendidos en los libros respectivos con arreglo a la ley y copias auténticas de las
mismas, el encargado de esto es el Registro Civil y Capacidad de las Personas.

A partir de dichos registros se extienden los testimonios (copias fieles de los asientos) a las cuales
comúnmente se les dice también “partidas”.

Su naturaleza Jurídica: Las partidas se registran con sus testimonios y fotocopias, se consideran
instrumentos públicos.

Las partidas de registro civil: son un asiento extendido de los libros respectivos con arreglo a la
ley y copias auténticas a los mismos. Se acredita el Estado de las personas.

Pruebas

● Para probar la muerte: Certificado de defunción


● Para probar el nacimiento: Partida de nacimiento
● Documento: Identifica a la persona frente al Estado.
● Prueba de la edad, el sexo y el nombre: Se prueban con Partida de nacimiento

Nulidad de las partidas (privar de los efectos a un acto)


● Existe contradicción entre los asientos del Registro Civil y la realidad misma.
● Falta la firma del encargado del Registro Civil, de las partes o de los testigos.
● Si la partida ha sido extendida por quien no es encargado de Registro.
● Si el propio oficial público interviniera en el acto como parte (o su cónyuge, su
conviviente o pariente)
● Si el oficial del Registro Civil actuó fuera de su jurisdicción.

Rectificación de las partidas

En cuanto exista algún error en la partida, la misma falla podrá ser subsanada pudiendo hacerlo
por la vía administrativa o judicial. Como toda actividad humana, la inscripción en los registros
está sujeta a la posibilidad de errores o irregularidades. El último párrafo del art. 96 dispone: (...)
La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial. La ley
26.413 establece como regla general que, registrada una inscripción, la misma no podrá ser
modificada sino en virtud de resolución o disposición de autoridad competente.
Excepcionalmente, las inscripciones podrán ser modificadas por vía administrativa, de oficio o
petición de parte, cuando existan errores u omisiones materiales en los libros que surjan
evidentes del propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos.

PRUEBA SUPLETORIA: falta de registro o nulidad del asiento. Si no hay registro público o falta o
es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba.
Se recurre a la prueba supletoria en casos excepcionales o sea cuando hay imposibilidad de
producir la prueba legal de los hechos constitutivos del estado civil, la cual consiste en un
procedimiento judicial. Para que proceda la prueba supletoria es necesaria que exista la
imposibilidad de presentar la partida.

Los medios de prueba admitidos no tienen ninguna limitación, son admitidos todos los medios
de prueba, pero por lo general se referirán a testigos y otros documentos tales como otras
partidas de estado civil (informes policiales, pasaporte, etc.).

Art. 97.- Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o la muerte ocurridos


en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se
producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales,
y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República.

Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes
para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos
argentinos.

+DOMICILIO: es uno de los atributos de la personalidad, por lo cual no existe ninguna persona
Unidad v humana que carezca del mismo. Resulta de suma importancia pues es el lugar donde se recibirán
las notificaciones, intimaciones y acciones judiciales más aun teniendo en cuenta si se
desempeña como profesional.

Según Borda, es el lugar que la ley fija como sede o asiento de la persona para la determinación
de determinados efectos jurídicos.

Clasificación del Domicilio

● Domicilio general u ordinario: El cual es único, no pudiendo existir dos de la misma especie.
o -Real: es el lugar donde la persona humana reside habitualmente, pero los
profesionales y la actividad económica lo tendrá en el lugar donde la desempeña.

Caracteres
● Voluntario: Pueden elegir.
● Mutable: Puede cambiarse de un lugar a otro
● Inviolable: Fundado el artículo 18 sobre la inviolabilidad del Domicilio

o -Legal: es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contrario que una
persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.

Caracteres
● Es Forzoso porque lo impone la Ley
● Es Ficticio: La Ley presupone la presencia del interesado en ese lugar.
● Excepcional y de Interpretación Restringida: Funciona únicamente en las
hipótesis previstas por la ley sin que pueda extenderse a otras por analogía.

● Domicilio Especial: Es el lugar especial designado por las partes o por la Ley, este solo surge
para una o más relaciones jurídicas en particular.
1. Domicilio procesal o ad litem: Este domicilio sirve para recibir las notificaciones
judiciales, cuando se presenta un escrito. Este debe ser obligatoriamente constituido
por las partes. El lugar queda librado al litigante. En el caso del deudor si no existe otro
domicilio convenido es el que fija el lugar de cumplimiento de la obligación.
2. Domicilio Contractual: Es el lugar que las partes interesadas eligen para que se cumplan
los contratos en un contrato o de uso concreto.

Caracteres
● Es voluntario
● Se puede elegir o no
● Expresa o tácita
● Puede ser múltiple
Efectos del Domicilio Contractual: Puede caducar, prórroga Jurisdicción siempre que
sea prorrogable ya que, en casos de sucesiones, concursos y quiebras, van a ser traídas
por el fuero de atracción. No atrae a las acciones hipotecarias.

+CAPACIDAD: Es la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio
Unidad iv de las facultades que emanan de esos derechos o el cumplimiento de las obligaciones que
implican los mencionados deberes.

1) CAPACIDAD DE DERECHO: La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos


y deberes.
● Se refiere al goce de los derechos La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto
de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. (Art. 22)
2) CAPACIDAD DE EJERCICIO: La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y
contraer obligaciones por sí mismo. (Art. 23)
● Se refiere al ejercicio de los derechos por sí mismo.
Art. 1002.- Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio:

a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado
encargados;

b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de
bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido;

c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han
intervenido;

d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.

Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las
testamentarias que estén a su cargo.
Art. 2482.- Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento:

a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser
aprobadas las cuentas definitivas de la administración;

b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han
intervenido;

c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante
en su última enfermedad.

-Son incapaces de ejercicio (Art. 24):

● Las personas por nacer.


● Los menores.
● Los declarados incapaces por sentencia judicial.

Las personas con capacidad restringida, NO son incapaces. Son personas capaces con
limitaciones en el ejercicio de su capacidad para actos jurídicos determinados por sentencia
judicial. Los inhabilitados (pródigos) NO son incapaces de ejercicio.

Presupuestos para la declaración de incapacidad

● - (Componente médico)
o persona mayor de trece años
o que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de
suficiente gravedad
● - (Componente Jurídico)
o siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un
daño a su persona o a sus bienes.

Más:
● El sistema de apoyos no es suficiente.
● se encuentra impedida de interactuar con su entorno.

Excepcionalmente podrá declarar la incapacidad y nombrar un curador luego.

Consecuencia de la declaración de restricción o incapacidad

-Con capacidad restringida se designa uno o más apoyos: (para la realización de los actos
jurídicos establecidos en la sentencia) (Art. 43)
● Representación
● Consentimiento integrado (se manifiesta la voluntad del restringido)
● autorización. etc. (conforme lo establezca la sentencia).

-Declarado incapaz: se designa un curador representación de todos los actos de la vida civil.

Art. 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido
dieciocho años. Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió
trece años. (En realidad quienes no han cumplido dieciocho años).

Art. 31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las
siguientes reglas generales:

a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre


internada en un establecimiento asistencial;

b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio


de la persona;
c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como
en el proceso judicial;

d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas


para su comprensión;

e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe
ser proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

Art. 100.- Regla general. Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los
derechos que no pueden ejercer por sí.

Art. 101.- Enumeración. Son representantes:

a) de las personas por nacer, sus padres;

b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos
son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el
tutor que se les designe;

c) de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme a la
sentencia, éstos tengan representación para determinados actos; de las personas incapaces en
los términos del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre.

Art. 102.- Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por
los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.

Proceso de Juicio de insania:

-Legitimados
● el propio interesado;
● el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya
cesado;
● los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;
● el Ministerio Público.

-Juez competente:

● el correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación.

-Intervención del interesado en el proceso

● la parte interesada puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa
● sí ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno
● puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados.

Medidas cautelares

Se ordenan las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de
la persona. qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación
de un curador. puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas
según el caso.

Entrevista personal
El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo
personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes
razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio Público y, al
menos, un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias.

Sentencia

El juez debe pronunciarse sobre:

a) diagnóstico y pronóstico;
b) época en que la situación se manifestó;
c) recursos personales, familiares y sociales existentes
d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.

Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.

Alcances de la sentencia

● funciones y actos que se limitan


● personas de apoyo o curadores
● condiciones de validez de los actos sujetos a la restricción con indicación de la o las
personas intervinientes y la modalidad de su actuación.

Registración de la sentencia

Debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas

● Anotación marginal del acta de nacimiento.

Efectos contra terceros: recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.

Levantamiento de las restricciones: cancelación registral.

Revisión de la sentencia

● A pedido del interesado: en cualquier momento


● Revisión de oficio: cada tres años nuevos dictámenes interdisciplinarios y audiencia
personal con el interesado.

Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial el juez
no la hubiere efectuado en el plazo allí establecido.

Procedimiento para el cese

El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la


declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del
artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede
realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo.

Internación

La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede


sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta
Sección. En particular:

a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo


dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una
alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;
b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la
persona protegida o para terceros;

c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve


posible; debe ser supervisada periódicamente;

d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa


mediante asistencia jurídica;

e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad


de la revisión.

Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos
fundamentales y sus extensiones.

Actos posteriores a la inscripción de la sentencia: Son nulos los actos de la persona incapaz y
con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con
posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Actos anteriores a la inscripción

Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos, si perjudican a
la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:

a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;


b) quien contrató con él era de mala fe;
c) el acto es a título gratuito.

Persona fallecida: Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de
la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo,
que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de
incapacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien
contrató con ella actuó de mala fe.

Inhabilitados pródigos
Por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a la pérdida de patrimonio.
● su cónyuge,
● conviviente
● hijos menores de edad
● hijos con discapacidad

Legitimados sobre ellos


● cónyuge
● conviviente
● ascendientes y descendientes.
Efectos de la declaración de inhabilitación: La declaración de inhabilitación importa la
designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de
disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.

-Son incapaces de ejercicio (Art. 24):

● Las personas por nacer.


● Los menores.
● Los declarados incapaces por sentencia judicial.
-Art. 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido
dieciocho años. Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió
trece años. (En realidad quienes no han cumplido dieciocho años).

-Art. 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos
que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con
sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así
como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí
respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud
o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la


integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus
progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre
la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones
atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

-Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo
filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes
supuestos:

a) autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer matrimonio;

b) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;

c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el


extranjero;

d) autorizarlo para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí;
e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de
conformidad con lo previsto en este Capítulo.

En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad


para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar.

Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.

Art. 30.- Persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad
que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta
propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes
que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones
vinculadas a ella.

Art. 681.- Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años. El hijo menor de dieciséis
años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera sin
autorización de sus progenitores; en todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este
Código y de leyes especiales.
Art. 682.- Contratos por servicios del hijo mayor de dieciséis años. Los progenitores no pueden
hacer contratos por servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio
sin su consentimiento y de conformidad con los requisitos previstos en leyes especiales.

Art. 683.- Presunción de autorización para hijo mayor de dieciséis años. Se presume que el hijo
mayor de dieciséis años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado por sus
progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria. En
todo caso debe cumplirse con las disposiciones de este Código y con la normativa especial
referida al trabajo infantil.

Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente sobre los bienes cuya
administración está a cargo del propio hijo.

-Art. 644.- Progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados,


ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las
tareas necesarias para su cuidado, educación y salud.

Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga
un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales
para el niño; también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones
necesarias para preservar su adecuado desarrollo.
El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera
de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la
decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su
vida, u otros actos que pueden lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez
debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local.

La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen.

-Art. 27.- Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a
la persona menor de edad.

La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en
este Código.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación,
excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia
pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la
mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

-Art. 28.- Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con
autorización judicial:

a) aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;

b) hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;

c) afianzar obligaciones.

-Art. 29.- Actos sujetos a autorización judicial. El emancipado requiere autorización judicial para
disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el
acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

-Art. 658.- Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos,
alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a
cargo de uno de ellos.
La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el
obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos
por sí mismo.

+PATRIMONIO: Conjunto de derechos de los cuales una persona es titular, que sirven para la
Unidad vi satisfacción de sus necesidades económicas y que por ello pueden apreciarse en dinero.

Aunque algunos derechos a veces tienen repercusión económica, no forman Parte del
patrimonio, ellos son los derechos inherentes a la personalidad (derechos personalísimos) y
los derechos de familia porque no son derechos apreciables en dinero. (Ej. Lesiones psicofísicas
padecidas en accidente de tránsito hacen nacer derecho a la reparación integral que se
compensa en dinero como medio grosero e imperfecto de reparación.

Tampoco las deudas forman parte del patrimonio porque éste es un conjunto de bienes y las
deudas lo gravan el patrimonio no lo integran.

Caracteres del patrimonio

● Es inalienable, podrán enajenarse bienes que lo componen, pero nunca la totalidad del
patrimonio.
● Es necesario, toda persona debe tener uno.
● Es mutable, es como una unidad abstracta con existencia propia e independiente de
cada uno de los objetos que lo componen.

Art. 242.- Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que
este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables.

Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los
integran.

Art. 743.- Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor
constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de
los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los
acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa
legal de preferencia.

Clases de acreedores

1. Privilegiados: Entre ellos hay que distinguir entre las que la pertenencia surge de la ley
(trabajadores, cuotas alimentarias) y los que la preferencia surge en un derecho real de
garantía (mutuo Hipotecario).
2. Derecho real de garantía:
3. Comunes o quirografarios: Son los acreedores que carecen de toda preferencia, deben
cobrar después de los privilegiados y de los que tienen un derecho real de garantía. Lo
hacen a prorrata de sus Respectivos créditos, si los bienes del deudor. No alcanzaran a
satisfacerlo en su totalidad.

Art. 744.- Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la garantía prevista en
el artículo 743:

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus
hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor;
c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción
o reparación;
d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;

e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo
pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;

f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado
de lesiones a su integridad psicofísica;

g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con
derecho alimentario, en caso de homicidio;

h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

Art. 2582.- Enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica:

a) los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta. Se
incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal;

b) los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis meses y los provenientes de
indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de
desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del
deudor, se encuentren en el establecimiento donde presta sus servicios o que sirven para su
explotación.

Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación, reconstrucción


o reparación de inmuebles, el privilegio recae sobre éstos;

c) los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a


determinados bienes, sobre éstos;

d) lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre esta o sobre las sumas
depositadas o seguridades constituidas para liberarla;

e) los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant
y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante;

f) los privilegios establecidos en la Ley de Navegación, el Código Aeronáutico, la Ley de Entidades


Financieras, la Ley de Seguros y el Código de Minería.

Art. 2573.- Asiento. Privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con
preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el
patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real
en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables
declaradas tales por la ley.

-Medidas Cautelares-

● Embargo: restricción sobre bienes determinados.


● Inhibición general de los bienes: Se realiza una anotación en los registros respecto de
los bienes que se encuentran inhibidos.
● Anotación de litis: Aviso que existe un juicio.
● Intervención judicial: Se puede designar un interventor judicial para asegurar ese
patrimonio.

-Medidas integratorias-

● Acción subrogatoria o indirecta u oblicua: Se trata de la inacción del deudor, que no cobra
sus propios créditos para no beneficiar a sus acreedores, ya que estos se cobrarán de ello su
crédito. Los acreedores, subrogándose en los derechos de su deudor, las ejercen y hacen
ingresar bienes en el patrimonio de su deudor para luego cobrarse de ellos.
● Acción de simulación: Los deudores simulan la venta de un bien para insolventarse y no
pagar. El acreedor debe demostrar la simulación, volver las cosas a su estado anterior y
cobrarse sus créditos.
● Acción de Fraude o Revocatoria o Pauliana: El deudor enajena un bien para insolventarse.
El acreedor inicia la acción para lograr que esta renta le sea inoponible (es decir tener por
no ocurrido el acto).

Acción de Triangulación: Existe el caso en el que el deudor puede adquirir bienes a partir de un
tercero quien contrajo una obligación con este, al momento de cobrarlos estos no van al deudor,
sino al acreedor.

+BIENES: Designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor


económico. Incluiría las “cosas”.

Art. 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:

a) derechos individuales;

b) derechos de incidencia colectiva.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. (Colectivos les pertenecen a
todos).

Art. 15.- Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre
los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código.
Art. 16.- Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden
recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las
disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales
susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.
Art. 17.- Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes
no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo
pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo
dispongan las leyes especiales.

Art. 18.- Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas
tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la
ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

Muebles: son los que pueden desplazarse por sí misma o con una fuerza externa.

● Naturaleza
● Semovientes: ganado. se registra (códigos rurales)
● Locomóviles: auto, nave, aeronave.

Inmuebles:

● Por su naturaleza: el suelo, las cosas incorporadas a él de manera orgánica y las que se
encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre;
● Por accesión: son las cosas inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter
perdurable. Forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho
separado sin la voluntad del propietario.
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⮚ Divisibles: son las que pueden dividirse sin ser destruidas;


⮚ Indivisibles: son las que si son fraccionadas se convierten en antieconómicas.
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o Principales: son las cosas que pueden existir por sí mismas y accesorias las que dependen
de otras a las que están adheridas. Reloj
o Accesorias: La maya del reloj.

--------------------------------------------------------------------------

▪ Consumibles: son las cosas que se agotan con el primer uso.


▪ No consumibles: son las cosas que, pese a que pueden deteriorarse o consumirse con el
tiempo, no lo hacen con el primer uso.

--------------------------------------------------------------------------

❖ Fungibles: son las cosas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la
misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y cantidad.
❖ No fungibles: No pueden sustituirse por otras de la misma calidad y cantidad.

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✔ Frutos: son los objetos que un bien produce de un modo renovable sin que se altere o
disminuya su sustancia;

a) frutos naturales son los producidos por la naturaleza; peces del mar

b) frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de
la tierra; cosecha

c) frutos civiles son las rentas que la cosa produce. cobro de un alquiler

✔ Productos: son los objetos no renovables que separados de la cosa, alteran o disminuyen su
sustancia. petróleo, carbón.

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● Bienes dentro del comercio: Aquellos permitidos de ser comerciados.
● Bienes fuera del comercio: Aquellos que han sido prohibidos por la ley o por actos jurídicos.

-Bienes en relación a las personas-

● Bienes del dominio publico


● Bienes del dominio privado del estado
● Bienes particulares
● Bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva

-Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público,


excepto lo dispuesto por leyes especiales:

a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación
especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica
exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el
subsuelo;

b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas; se
entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante
las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda
de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;

c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la
aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin
perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas
subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende
por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el
promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas
y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos;

d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la
plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas
navegables, excepto las que pertenecen a particulares;

e) el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación


Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial;

f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para
utilidad o comodidad común;

g) los documentos oficiales del Estado;

h) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

-Bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal,
sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:

a) los inmuebles que carecen de dueño;

b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés
similar, según lo normado por el Código de Minería;

c) los lagos no navegables que carecen de dueño;

d) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros;

e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.

Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del Estado
son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto
a las disposiciones generales y locales.

La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter


nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos 235 y 236.

-Bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las
personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales.

-Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen
a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural.
Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público
establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de
terceros ni en mayor medida de su derecho.

Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los
particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas,
u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes
públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.

El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos
derecho alguno.

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos
individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los
derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo
nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores
culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

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+FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA: La existencia de la persona humana termina por su


muerte.

-Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares


médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del
cadáver.

-Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un
desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.

-Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar,


el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro
Civil.

Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República.

La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.

-Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o la muerte ocurridos en el


extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se
producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales,
y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República.

Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes
para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos
argentinos.

Periodos de concepción del embarazo: La época de la concepción en la que nacieron vivos


queda fijada en todo el espacio de tiempo fijada entre el máximo y el mínimo. El máximo del
tiempo del embarazo se presume que es de 300 días y el mínimo de 180 días excluyendo día de
Nacimiento y si queda un segmento de 120 días se presume que en ese tiempo pudo haber
ocurrido la concepción.

-Muerte comprobada. Prueba: Para tener comprobada la muerte de una persona es necesario
en principio la existencia del cadáver y que los testigos lo hayan visto e identificado. En los casos
en que el cadáver no fuese hallado el cadáver podrá el juez podrá tener por comprobada la
muerte y disponer la correspondiente inscripción en el registro siempre que la desaparición se
hubiese producido en condiciones tales que la muerte deba ser tenida como cierta. La misma
regla se aplicará cuando no sea posible identificar el cadáver.

Efectos de la muerte con relación a los Derechos


La muerte extingue muchos derechos que son propios de la persona y no se concibe que otros
salvo ellos mismos puedan ejercerlos.

-Derechos inherentes a la personalidad (Sucesores/herederos)

a) Derechos entre vivos: Son inherentes a la persona y por lo tanto no son transmisibles por
causa de muerte. Los derechos de familia, las facultades de estado de padre, hijo, esposa. En
cambio, los derechos patrimoniales son en principio transmisibles.

b) Derechos transmisibles mortis causa: Todos los derechos patrimoniales no comprendidos


anteriormente pueden transmitirse por causa de muerte.

-Tipos de Sucesión

● Testamentaria
o Ológrafo: Puño y letra hecho por uno.
o Publico: Con un escribano.
● Ab-intestato

--El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma
en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador.

La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o
elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta.

La firma debe estar después de las disposiciones, y la fecha puede ponerse antes de la firma o
después de ella.

El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero el testamento no es
válido si aquél le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una disposición de orden
público.

Los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si han sido hechos por
orden o con consentimiento del testador.

Discontinuidad. No es indispensable redactar el testamento ológrafo de una sola vez ni en la


misma fecha. El testador puede consignar sus disposiciones en épocas diferentes, sea
fechándolas y firmándolas por separado, o poniendo a todas ellas la fecha y la firma el día en
que termine el testamento.

--El testamento por acto público se otorga mediante escritura pública, ante el escribano
autorizante y dos testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la escritura.

El testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas o sólo darle por escrito o
verbalmente las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma ordinaria.
En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la
escritura pública.

Concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el
testador. Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo
que debe hacer constar el escribano.

A esta clase de testamento se aplican las disposiciones de los artículos 299 y siguientes.

--La sucesión ab intestato es aquella sucesión que ocurre cuando la persona fallece sin dejar un
testamento, entonces la ley determina quienes serán llamados a recibir el patrimonio de la
persona fallecida.
-Proceso sucesorio: El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar
el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir
cuentas y entregar los bienes.

-Competencia del Juez en el proceso sucesorio: La competencia para entender en el juicio


sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Sección 9a, Capítulo 3, Título IV del Libro Sexto.
El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los
demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de
la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las
operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y
nulidad de la partición.

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante
pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que
corresponde al domicilio del heredero único.

-Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su


sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento
o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se
defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que
no se extinguen por su fallecimiento.

-Situación de los herederos. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los
derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles
por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.

Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento
de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden. En principio,
responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de
haber sido enajenados.
-Legitimarios. Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni
por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el
cónyuge.

-Porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los


ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio.

Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte
del causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la
partición según el estado del bien a la época de la donación.

Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones
colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su nacimiento
o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas
después del matrimonio.

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-Ausencia simple: Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y
sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo
exige. (finalidad resguardar un patrimonio). Pueden pedir la declaración de ausencia, el
Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.
Es competente el juez del domicilio del ausente.

-Ausencia con presunción de fallecimiento: Cuando una persona se ausenta del lugar de su
domicilio y transcurre tiempo sin saber de su paradero se crea la convicción de su presunta
muerte. (finalidad lograr la declaración judicial de que está muerto).

-Legitimados en la declaración de ausencia. Pueden pedir la declaración de ausencia, el


Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

-Juez competente en la declaración de ausencia. Es competente el juez del domicilio del


ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde
existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que
haya prevenido.
-Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido
el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse
defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.

Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe


representarlo el defensor.

En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas
que las circunstancias aconsejan.

-Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y
nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de
curatela.

El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes.
Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización
debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.

Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los
descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.

-Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por:


a) la presentación del ausente, personalmente o por apoderado;

b) su muerte;

c) su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

Tipos de presunción de fallecimiento

-Caso ordinario: Solo la ausencia de 3 años de la última noticia de su desaparición hace presumir
su fallecimiento haya o no dejado apoderado. Esto causa la presunción de su fallecimiento. El
plazo será contado desde la última fecha que se tuvieron noticias.

-Caso extraordinario genérico: En esta situación hace presumir la muerte con mayor
rigurosidad. En el caso de una persona que se encontrara en una catástrofe o por haber
participado en una exploración riesgosa. (Exploración en la selva). Se presume también el
fallecimiento de un ausente cuando se hubiera encontrado en el lugar de un incendio,
terremoto, acción de guerra 2 años u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte
o hubiere participado en una exploración en la selva que implique el mismo riesgo y no se tuviera
noticias de el por el término de dos años contados desde el día que ocurrió o pudo haber
ocurrido el suceso.

-Caso extraordinario especifico: Se presume también el fallecimiento de un ausente cuando en


una nave o aeronave naufragada o pérdida no se tuviera noticias de su existencia por el término
de por el término de 6 meses desde el día que ocurrió o pudo haber ocurrido.

-Legitimados para declarar el presunto fallecimiento. Cualquiera que tenga algún derecho
subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de
fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias
tendientes a la averiguación de la existencia del ausente.

Es competente el juez del domicilio del ausente.

-Procedimiento para declarar el presunto fallecimiento. Curador a los bienes. El juez debe
nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquél por edictos
una vez por mes durante seis meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no hay
mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no desempeña
correctamente el mandato.

La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de


fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la
existencia del ausente.

-Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el
defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos
legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia.

-Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:

a) en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;

b) en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día
del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;

c) en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave
perdidos;

d) si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento; en


caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del
fallecimiento.
-Entrega de los bienes. Inventario. Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del
declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse
en el registro correspondiente con la prenotación del caso; puede hacerse la partición de los
bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda
sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición
del interesado.

-Conclusión de la prenotación. La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde
la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona. Desde
ese momento puede disponerse libremente de los bienes.

Si el ausente reaparece puede reclamar:

a) la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran;

b) los adquiridos con el valor de los que faltan;

c) el precio adeudado de los enajenados;

d) los frutos no consumidos.


+PERSONAS JURIDICAS: Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento
jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento
de su objeto y los fines de su creación. (Art. 141 CCCN)

-Teoría de la Ficción-: Las personas jurídicas no existen sino para el cumplimiento de un fin
jurídico, de modo que poseen una “capacidad artificial” otorgada por el ordenamiento jurídico.
Para su nacimiento y para su disolución requieren un acto estatal, y ya que no poseen “voluntad”
propia, sus representantes (se las considera incapaces de hecho) solo pueden recibir mandato
para actos lícitos; de ese modo no es posible que una persona jurídica cometa un delito, ni que
responda por actos ilícitos salvo en la medida de un enriquecimiento sin causa.

-Teoría negatoria-: Las teorías que niegan la personalidad se basan también en la realidad que
detrás de las personas jurídicas hay sólo seres humanos, y sobre ese presupuesto se concibe a
las personas jurídicas como organizaciones patrimoniales especiales, a las cuales, el legislador
por una cómoda analogía ha establecido reglas de imputación como si se tratara de personas.
Para Planiol se tratarían sólo de condominios especiales, un patrimonio colectivo con una
regulación distinta que no reconoce el derecho de provocar la división.

-Teoría de la realidad-: Reconoce que el sujeto creado por sus miembros conforma un ente
diferente. Por la voluntad: sostienen que la persona jurídica es un verdadero ente semejante al
organismo de las personas físicas, se basa en una fantasía que asimila biológicamente y
orgánicamente a las personas físicas y jurídicas. Por el interés: sostienen que las personas
jurídicas poseen un interés distinto al de los miembros que las componen, entonces este ente
representa la configuración jurídico legal de ese interés.

-Teoría de la Institución-: de Hauriou, quien sostiene que la persona jurídica es una institución,
es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social; para
la realización de esta idea, se organiza un poder que le procura los órganos necesarios. Por otra
parte, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de la idea, se producen
manifestaciones de comunión dirigidas por órganos de poder y reglamentadas por
procedimientos.

Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su


constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en
contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede
funcionar antes de obtenerla. (Art. 142 CCCN)

Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus


miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en
los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial. (Art.
143 CCCN)

Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de


fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la
buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios,
asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las
responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los
perjuicios causados. (Art. 144 CCCN) (Responsabilidad solidaria e ilimitada)

Clases o Clasificación. Las personas jurídicas son públicas o privadas.

● Personas jurídicas públicas: Son aquellas que son titulares de poderes o prerrogativas
públicas. Así, para determinar el carácter público de un ente es necesario: 1) la
obligación de la persona jurídica hacia el Estado de cumplir sus fines propios; 2) el
control estatal de la gestión de la entidad; 3) el ejercicio de potestades de imperio.
● Personas jurídicas privadas: Son aquéllas que tienen reglamentada su existencia y
actividades por el derecho privado, aunque dependan de una autorización especial para
funcionar. Es decir que, dentro de las personas jurídicas privadas, tendremos aquellas
que requieren autorización para funcionar, como es el caso de las asociaciones civiles o
las fundaciones, y las que no, como por ejemplo las sociedades comerciales, el consorcio
de propietarios, entre otros.

Lo cual determina que las personas públicas sean reguladas principalmente por el derecho
público, y que las personas jurídicas privadas lo sean por el derecho privado respectivo, sobre
todo en orden a su creación, organización y funcionamiento.

Atributos de la persona jurídica

La persona jurídica tiene personalidad jurídica y que, por ende, posee atributos: el nombre para
individualizarse, el domicilio para determinar la ley aplicable y la jurisdicción donde puede
demandar o ser demandada, la capacidad siempre de derecho y limitada al objeto para el que
se constituyó y el patrimonio, a los fines del cumplimiento de sus fines. No tiene estado.

Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el


estatuto dispongan lo contrario.

Objeto. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado.

Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la
forma que el mismo o la ley establezcan. La modificación del estatuto produce efectos desde su
otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el
tercero la conozca.

Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la persona jurídica


deben obrar con lealtad y diligencia.

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en


determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los
demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse
de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de


conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y


solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su
culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Causales de disolución. La persona jurídica se disuelve por: a) la decisión de sus miembros


adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial; b)
el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad
sobreviviente de cumplirlo; d) el vencimiento del plazo; e) la declaración de quiebra; la
disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión
del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto; f) la fusión
respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo
patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina
todo su patrimonio; g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige
pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses; h) la denegatoria o
revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida; i) el
agotamiento de los bienes destinados a sostenerla; j) cualquier otra causa prevista en el estatuto
o en otras disposiciones de este Título o de ley especial.

Objeto de la asociación civil. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al
interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas
identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales,
políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro
como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.

Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por
instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público. Al
nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento “simple asociación” o
“asociación simple”.

Las fundaciones: son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin
propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer
posibles sus fines. Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante
instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar. Si el fundador
es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad.

Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona


jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de
propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación
del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios
instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.

HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

-HECHOS: son los acontecimientos o sucesos que provienen de la naturaleza o del hombre.

+HECHO JURÍDICO: Es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el


nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. (Art. 257 CCCN)

Hecho jurídico clasificación

● Naturales: No necesitan del ser humano para suceder.


● Humanos: Necesitan de la acción del ser humano para suceder.

+Hecho humano voluntario

Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que
se manifiesta por un hecho exterior. (Art. 260 CCCN)

● Discernimiento: Reconocer que lo que se hace está bien o mal.


● Intención: Voluntad de hacerlo
● Libertad: Elegir que, como, cuando, donde hacerlo.
● Manifestación: Se exteriorizan de forma oral, escrita o por signos o por ejecución de
hechos materiales.

Voluntario licito

● Simple acto lícito


● Acto jurídico: Acto humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Voluntario Ilícito

● Factor de atribución objetivo


● Factor de atribución subjetivo
+Hecho humano Involuntario

● Discernimiento
● Personas privadas de la razón
● Hechos ilícitos realizados por menores de 10años
● Hechos lícitos realizados por menores de 13 años

+ACTO JURÍDICO: Es el acto voluntario licito que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. (Art. 259 CCCN)

Causas o consecuencias de actos lícitos y voluntarios

● Inmediatas: Acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas.


● Mediatas: Resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento
distinto.
● Remotas
Daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto involuntario
responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado
por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de la
que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.
Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es
equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las
circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. (1742)

Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de
causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se
indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el


curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las
consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento
distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden
preverse se llaman “consecuencias casuales”.

DAÑO

● Actual: Los efectos rigen hasta el momento.


● Futuro: Deriva de las condiciones del momento.
● Eventual: Se puede producir o no.
● Monetario: Se puede medir económicamente.
● Moral: No se repara, se puede compensar.

RESPONSABILIDAD

● Directa: Sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u


ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
● Indirecta: Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde
objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas
de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso
acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento
del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con
la del dependiente.
Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por
los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin
perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos.
● Por las cosas: Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes
del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros,
el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y
el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa
o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u
obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación
especial.
Daño causado por animales. El daño causado por animales, cualquiera sea su especie,
queda comprendido en el artículo 1757.
● Casos especiales: Persona jurídica. Estado. FF. PP y empleados del estado. Establecimientos
educativos.

Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el
riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza,
por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de


la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO

● Sujeto: Son las partes del acto.


● Objeto: Es la prestación adeudada.
● Causa: Es el fin inmediato determinante de la voluntad.
● Forma: manifestación o externalización de la voluntad.

Parte: Sujeto que ejerce derecho y obligaciones en un acto por si mismo o por un representante,
simbolizando un interés común.

Caracteres del acto jurídico

1) Es un acto voluntario: el acto jurídico es en esencia un acto voluntario, es decir ejecutado con
discernimiento, intención y libertad. Esta voluntad interna debe traducirse en una acción
material que la dé a conocer.

2) Acto lícito: el acto jurídico debe ser conforme a los preceptos del derecho, pues no podría
concebirse que el ordenamiento tutelara actos contrarios al ordenamiento mismo.

De modo que, cuando aparece en sus elementos lo contrario a la ley, al orden público o a las
buenas costumbres, la ilicitud se comunica a todo el acto que, en consecuencia, es inválido.

3) El fin jurídico inmediato: el fin jurídico es la realización de un interés que la ley considera digno
de tutela, característica sobresaliente del acto jurídico porque en ella se manifiesta el aspecto
funcional del negocio jurídico como instrumento destinado a cumplir una función económico
social. Estos aspectos funcionales el que permite distinguir el acto jurídico de otros actos que,
siendo voluntarios y lícitos, no son actos jurídicos, ya que la voluntad no está encaminada a
establecer relaciones jurídicas, o no tiene por objeto inmediato la producción de efectos
jurídicos.

Formas de los actos jurídicos:

● Actos Formales absolutos: son aquellos actos jurídicos que requieren una determinada
forma para la validez del acto (arts. 969 y 1017 CCyC). (matrimonio, testamento)
● Actos Formales relativos: Son las que, si bien no cumplen con la forma que exige la ley, valen
como actos en los que las partes se han obligado a cumplirlas. El acto no está concluido
hasta que no se cumple con la forma impuesta (art. 1018 CCyC).
● Actos Formales a los efectos probatorios: es la que se corresponde a aquellos actos que a
los fines probatorios la ley exige determinada forma, que, si no es cumplida, dificulta su
cabal demostración (arts. 969 al final, 1019 y 1020 CCyC)

Clasificación de los actos jurídicos

● Formales (requieren de formas de vender una casa “escritura”) - no formales (lo deciden las
partes).
● Unilaterales (testamento) - bilaterales (contrato).
● Patrimoniales (una parte) – Extrapatrimoniales (Cuestión de familia sin precio).
● de disposición (vender un inmueble) - de administración (cobrar un impuesto).
● Entre vivos (contrato de alquiler) - Mortis causa (testamento).
● Positivos (realización u omisión de un acto) - Negativos (no hacer una pared).
● Onerosos (Compraventa, le doy mi casa, la otra parte paga) - Gratuitos (donaciones).
● Principal (Compra y venta de la cosa) – Accesorio (Constituye una prenda, garantiza la
principal).
● Puros y simples (producen efectos desde que se celebran) – Modales* (alterados o afectados
por una modalidad, lo afecta en su nacimiento, exigibilidad o extinción)

*Las modalidades (modales) reguladas en nuestro ordenamiento son:

1. CONDICIÓN
2. PLAZO o término
3. CARGO

+CONDICIÓN: es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena
eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. (caracteres)

Clasificación

1) Suspensivas y Resolutorias

● Suspensiva: Cuando lo que se halla subordinado a ella es el nacimiento de un Derecho: Ej


Contrato de Seguro
● Resolutorias: Es resolutoria cuando lo que depende del hecho incierto es la extinción de un
derecho.

2) Potestativas, casuales o mixtas

● Potestativas: Son aquellas que quedan sujetas a la voluntad de las partes. Varían Potestativa
Pura: Las condiciones que dependen únicamente de la voluntad del deudor. Ej: Te daré
$10000 si quiero en este caso son Nulas En cambio si la condición potestativa queda sujeta
a la voluntad del acreedor Ej: Te daré 10mil si quieres son perfectamente Válidas.
● Casuales: Son aquellos que no dependen de la voluntad de ninguna de las partes.
● Mixtas: Son las que dependen de un hecho fortuito y en parte de la voluntad de las partes.
Ej: La posibilidad de viajar. Depende de la voluntad de la persona y de la posibilidad de
conseguir transporte.

3) Condiciones Positivas y Negativas

● Positivas: Dependen de un hacer y va a modificar su situación actual.


● Negativas: Cuando consiste en la omisión o en la falta de realización de un acontecimiento.
de un no hacer.

4) Condiciones prohibidas

● Prohibidas: Acarrean la nulidad del acto jurídico. Contrarias a la moral y a las buenas
costumbres, ilícitas, puramente potestativas que afecten de modo grave la libertad.
+PLAZO O TERMINO: es la cláusula en virtud de la cual se difieren o limitan en el tiempo los
efectos de un acto jurídico. Se clasifica en Legal, judicial, plazo cierto y plazo incierto.

Plazo cierto: Es aquel en el cual el día, mes y año del vencimiento están predefinidos de
antemano.

Plazo incierto: Es cuando el día del vencimiento se ignora y no se sabe cuándo ocurrirá.

+CARGO O MODO: es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No


impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición
suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición
resolutoria.

Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a
restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias,
resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.

Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado.

Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un


derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como
condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como
condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe.

Cargo prohibido. La estipulación como cargo en los actos jurídicos de hechos que no pueden
serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto.

Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y
al principio de la buena fe.

Otras formas del acto jurídico

Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la


voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una
forma más exigente que la impuesta por la ley.
Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido
como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que
las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo
sanción de nulidad.

Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por
instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su
contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar


firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina
instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre
otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el
medio empleado, los registros de la palabra y de información.

Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual


corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos
generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si
se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del
instrumento.
Enunciación de los instrumentos públicos. Son instrumentos públicos: a) las escrituras públicas
y sus copias o testimonios; b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios
públicos con los requisitos que establecen las leyes; c) los títulos emitidos por el Estado nacional,
provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público:

a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia


territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;

b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de
ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.

Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en


asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o
segundo de afinidad, sean personalmente interesados.
Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el
protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas
funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras
públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura
matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de
la escritura matriz.

Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro,
numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan
por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Corresponde a la ley local
reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, así como los demás
recaudos relativos al protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o legajos, su
conservación y archivo.

Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean
las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los
presupuestos y elementos del acto, y configurarlo técnicamente. Las escrituras públicas, que
deben extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo
utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la
redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres
fácilmente legibles. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de
dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados pueden suscribir la escritura en
distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre
que no se modifique el texto definitivo al tiempo de la primera firma.

Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes
declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser
expresada en idioma nacional por traductor público, y si no lo hay, por intérprete que el
escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo. Los otorgantes
pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma extranjero,
siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que aquél
acepte. En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada
de ese instrumento en el idioma en que está redactado.

Abreviaturas y números. No se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o


iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que se transcriben, se trate
de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas científicas o
socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números, excepto para las
cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que
corresponden a elementos esenciales del acto jurídico.

Otorgante con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene
discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y
comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse
de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta
debe quedar protocolizada.

Contenido de la escritura. La escritura debe contener: a) lugar y fecha de su otorgamiento; si


cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora en que se
firma el instrumento; b) los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y
especial si lo hubiera, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes; si se trata de
personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el
nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto; si el otorgante es
una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y
datos de inscripción de su constitución si corresponde; c) la naturaleza del acto y la
individualización de los bienes que constituyen su objeto; d) la constancia instrumental de la
lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura; e) las
enmiendas, testados, borraduras, entrelíneas, u otras modificaciones efectuadas al instrumento
en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma;
f) la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera; si alguno de los
otorgantes no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona; debe hacerse
constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante.

Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes debe justificarse por cualquiera


de los siguientes medios: a) por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo; en
este caso, se debe individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada
de sus partes pertinentes; b) por afirmación del conocimiento por parte del escribano.

Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe


exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agre-gado al
protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos
habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia
certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados
en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia,
indicando folio y año.
Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese
instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su
permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita
nueva copia, el escribano debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de
alguna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se
debe requerir la acreditación en instrumento público de la extinción de la obligación, la
conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con citación de las partes
del acto jurídico.

Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean
hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de
ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su
presencia sea requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero
los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancionados.

Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación
de hechos.
Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras
públicas, con las siguientes modificaciones: a) se debe hacer constar el requerimiento que
motiva la intervención del notario y, en su caso, la manifestación del requirente respecto al
interés propio o de terceros con que actúa; b) no es necesaria la acreditación de personería ni
la del interés de terceros que alega el requirente; c) no es necesario que el notario conozca o
identifique a las personas con quienes trata a los efectos de realizar las notificaciones,
requerimientos y otras diligencias; d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que
el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en
que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último
supuesto se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se hagan; e) el
notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su objeto
no sea necesario; f) no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden extenderse
simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, y
pueden separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico; g) pueden
autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual debe dejarse
constancia.

Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no


sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia
de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.

Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se
le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar
que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por
cualquier medio.

El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El


instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está
certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto
por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento
signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser
impugnado en su contenido.

Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los
terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que
resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser
firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada
rigurosamente por el juez.

+VICIOS

-De la voluntad

o Error/ignorancia
o Dolo
o Violencia

-De los actos jurídicos


o Lesión
o Simulación
o Fraude

*ERROR: Puede causar la nulidad del acto jurídico, pero no cualquiera puede causarlo.

● Error de hecho (solo en circunstancias fácticas, vicia la voluntad y causa la nulidad del acto)
● Error esencial (creencia que el acto es correcto)
● Error excusable (toma todas las medidas, para entender y saber hacer el acto, pero no pudo
evitar el error)
● Error reconocible (cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la
naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar)

CLASES DE ERROR ESENCIAL

1. En el sujeto o la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue
determinante para su celebración.
2. En el objeto, bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar.
3. En la naturaleza del acto.
4. En la substancia o cualidad del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica
según la apreciación común o las circunstancias del caso.
5. En la causa principal o los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados
expresa o tácitamente.
6. En la calidad, extensión o suma diversa a la querida.

ARTICULO 2563.- Cómputo del plazo de dos años. En la acción de declaración de nulidad
relativa, de revisión y de inoponibilidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta:

a) si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el error o el dolo
se conocieron o pudieron ser conocidos; b) en la simulación entre partes, desde que, requerida
una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado; c) en la simulación ejercida por tercero,
desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico; d) en la nulidad por incapacidad,
desde que ésta cesó; e) en la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado
debía ser cumplida; f) en la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del
acto; g) en la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer la causa de
revisión.

Prescripción: dos años contados desde que tuvo conocimiento del error.

*DOLO: Es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o


maquinación que se emplee para la celebración del acto.

● Dolo esencial: causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad,


causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.
● Dolo incidental: no es determinante de la voluntad; en consecuencia, no afecta la
validez del acto.

Sujetos del Dolo: El autor del dolo puede ser una de las partes del acto o un tercero.
Responsabilidad por los daños causados:

● Dolo directo: quien cometió el dolo debe reparar el daño.


● Dolo indirecto: quien comete el dolo es un tercero y quien tuvo conocimiento del dolo
del tercero.

Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el
daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo
conocimiento del dolo del tercero.

prescripción: dos años contados desde que el perjudicado tomó conocimiento del dolo.

*VIOLENCIA:

● Física: Fuerza irresistible.


● Moral: intimidación o amenazas de sufrir un mal grave e inminente.
o que no se puedan contrarrestar o evitar.
o en la persona o bienes de la parte o de un tercero.
Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto
o un tercero.

Prescripción: Dos años contados a partir de que cese la fuerza o intimidación.

/LESION: cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de
la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada
y sin justificación.

-Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos. Solo el lesionado o sus
herederos pueden ejercer la acción.

Nulidad

● Demandado ofrece separación


● Demandado acepta (“se allana”)
● Demandado se niega (lo tiene que probar)
● Demandado no puede pedir la nulidad

Modificación = Reajuste equitativo

● Demandado se niega (que no hubo lesión de su parte, lo va a tener que probar)


● Demandado acepta (“se allana”)

Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes
explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de
ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable
desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto
y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero
la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el
demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.
Prescripción: Plazo 2 años desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser
cumplida debiendo subsistir la desproporción.
/SIMULACION: tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia
de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son
verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que
no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

● Simulación absoluta (el acto es totalmente simulado)


● Simulación relativa (sólo algunos elementos o cláusulas del acto no son veraces)
● Simulación licita (no perjudica a un tercero o ni es contraria a la ley)
● Simulación ilícita (perjudica a un tercero o es contraria a la ley)

Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado ilícito o que
perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación,
excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la
acción de simulación.

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento.
Puede prescindirse de él, cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede
ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.
Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto
simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de
prueba.

Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. La simulación no puede oponerse a los


acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos
en el acto. La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto
impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación.

El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden


solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se
transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para
el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida
de su enriquecimiento.

Prescripción: plazo de 2 años desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.

/FRAUDE: Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados
por su deudor en fraude de sus derechos y también renuncias al ejercicio de derechos.

Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad


de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio
de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de
fortuna.

Requisitos de la acción. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de


inoponibilidad:

a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado
con el propósito de defraudar a futuros acreedores;

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;

c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el
acto provocaba o agravaba la insolvencia.

Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no puede oponerse a los acreedores
del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.

La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado
sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se
presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia.

El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden


solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se
transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para
el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida
de su enriquecimiento.

Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes


transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente.

Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente


en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos.

INEFICACIA
-NULIDAD: Es una sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, con
efecto retroactivo y frente a todos (erga-omnes partes y terceros), por adolecer de defectos
originarios, estructurales y esenciales a través de un proceso de impugnación y declaración.

Vías para solicitar la nulidad

● Vía de acción: El impugnante toma la iniciativa de solicitar la declaración de nulidad (inicia


la demanda)
● Vía de excepción: Una de las partes pretende el cumplimiento del acto inválido a través del
inicio de la acción. En este caso la parte legítima puede defenderse oponiendo la excepción
de la nulidad (se invoca al contestar la demanda)

NULIDAD ABSOLUTA NULIDAD RELATIVA


Protege el orden publico Protege el interés particular
La solicita las partes interesadas, la puede La solicita la parte interesada
declarar el juez de oficio
El vicio no se puede reparar/sanear El vicio se puede reparar/sanear
Es imprescriptible Es prescriptible

Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin
mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse
por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia
torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la
prescripción.

Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las
personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es
de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación
del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de
ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

-Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de


los impedimentos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 403. La nulidad puede
ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la celebración
del matrimonio.

-Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:

c) el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refiere el
artículo 409. La nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de
error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación
por más de treinta días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El
plazo para interponer la demanda es de un año desde que cesa la cohabitación.

-En la nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o
varias de sus disposiciones.

La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no
son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad
total.

-En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su
naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.

Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se
hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han
recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según
sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.

-Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos,
dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que
correspondan.

Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales
transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha
resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser
reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o
personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su
buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta
expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido
la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas
exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su
desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. La confirmación tácita resulta del
cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o
de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto.

Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene efecto
retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad
opera desde la muerte del causante. La retroactividad de la confirmación no perjudica los
derechos de terceros de buena fe.

-PRESCRIPCION
1. Prescripción adquisitiva (usucapión)
2. Prescripción liberatoria (extintiva)

+Prescripción adquisitiva larga: 20 años de posesión ininterrumpida, ni justo título o buena fe.

+Prescripción adquisitiva corta: 10 años de posesión, justo título y buena fe.

Plazo genérico. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
El plazo de la prescripción es de cinco (5) años, excepto que esté previsto uno diferente en la
legislación local.

Plazos especiales. El reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a
personas incapaces prescribe a los diez años. El cómputo del plazo de prescripción comienza a
partir del cese de la incapacidad. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la
responsabilidad civil prescribe a los tres años.

Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los dos años: a) el pedido de declaración de
nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos; b) el reclamo de derecho común de daños
derivados de accidentes y enfermedades del trabajo; c) el reclamo de todo lo que se devenga
por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en
cuotas; d) el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas; e)
el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad; f) el pedido
de declaración de inoponibilidad nacido del fraude.

Cómputo del plazo de dos años. En la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de
inoponibilidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta: a) si se trata de vicios de la voluntad, desde
que cesó la violencia o desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos; b)
en la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el
acto simulado; c) en la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo conocer el
vicio del acto jurídico; d) en la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó; e) en la lesión,
desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida; f) en la acción de
fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto; g) en la revisión de actos jurídicos,
desde que se conoció o pudo conocer la causa de revisión.

Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año: a) el reclamo por vicios redhibitorios; b) las
acciones posesorias; c) el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o
parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que
se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta desde que se produjo la ruina;
d) los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo
comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación; e) los reclamos a los otros
obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos; f) la acción autónoma de
revisión de la cosa juzgada.

Suspensión por interpelación fehaciente. El curso de la prescripción se suspende, por una sola
vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el
poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que
corresponda a la prescripción de la acción.

Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la


expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o
desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los
veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación
se encuentre a disposición de las partes.

Interrupción por reconocimiento. El curso de la prescripción se interrumpe por el


reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe.
Interrupción por petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición
del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo,
contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa,
realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en
el ordenamiento procesal aplicable.

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